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犯罪的名詞解釋定義是什么(2)

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犯罪的名詞解釋定義是什么

  犯罪分類:重罪與輕罪

  在所有犯罪分類中,重罪與輕罪是最經(jīng)典的一種分類法。這種分類法不僅盛行于大陸法系國家,而且也為英美法系國家所認可。在大陸法系國家,重罪與輕罪的區(qū)分來自于1810年《法國刑法典》。除重罪與輕罪外,還有違警罪。在英美法系國家,重罪作為一類特殊的犯罪,具有特定的含義,指某種殘酷、兇暴、邪惡或卑鄙的東西。因此,同是重罪與輕罪的分類,在兩大法系具有不同的蘊涵。

  重罪與輕罪,主要是根據(jù)犯罪的輕重程度劃分的,其劃分的意義在于實體與程序兩個方面:從實體上來說,重罪與輕罪的劃分在犯罪的認定與刑罰的適用上具有一定的意義。例如,未遂犯的處罰范圍就與重罪和輕罪有關(guān),重罪的未遂一般都要處罰,而輕罪的未遂只是在法律有規(guī)定的場合才予以處罰。刑罰的適用與重罪和輕罪的劃分更具有直接關(guān)聯(lián)。例如緩刑,一般來說只能適用于輕罪。從程序上來說,重罪與犯罪的劃分在訴訟程序的選擇和管轄級別的確定上都具有一定的意義。例如,在訴訟程序分為普通程序與簡易程序的情況下,對于輕罪一般只能適用簡易程序。此外,在確定管轄級別的時候,重罪由較高級別的法院管轄,輕罪由較低級別的法院管轄,這也是一般的原則。

  中國刑法沒有重罪與輕罪的明文規(guī)定,但在刑法中存在“犯罪較輕的”和“處刑較輕的”規(guī)定,相對于“犯罪較輕的”和“處刑較輕的”情形,當然就有“犯罪較重的”和“處刑較重的”情形。這里的犯罪較輕與犯罪較重,并非指不同種犯罪之間的輕重之分,而是指同一種犯罪中的輕重之別。例如,中國刑法中的故意殺人罪,分為兩種情形:一是基本構(gòu)成,處死刑、無期徒刑或者10年以上有期徒刑;二是減輕構(gòu)成,處3年以上10年以下有期徒刑。這里的情節(jié)較輕的故意殺人罪,就是故意殺人罪中的輕罪。

  犯罪分類:自然犯與法定犯

  自然犯與法定犯,是學(xué)理上的一種犯罪分類,這種分類涉及對犯罪性質(zhì)的基本認識,因而十分重要。

  自然犯與法定犯的區(qū)分可以追溯到古羅馬法。古羅馬法將古希臘倫理學(xué)中的惡性理論適用于對犯罪的理解,確立了自體惡(mala in se)與禁止惡(mala prohibita)兩種不同的犯罪類型。及至近代,加羅法洛在其自然犯罪的概念中,明顯包含古羅馬法中自體惡的內(nèi)容,在此基礎(chǔ)上形成自然犯與法定犯的兩分法。在現(xiàn)代大陸法系刑法理論中,自然犯與法定犯的分類被廣泛承認,但在兩類犯罪區(qū)分的標準上則莫衷一是。在英美法系刑法理論中同樣存在類似自然犯與法定狎的分類,但由于分類標準的模糊性,理論上不乏對此否認的觀點。我認為,自然犯與法定犯的區(qū)分涉及倫理與法律的關(guān)系問題。在一般情況下,倫理與法律是統(tǒng)一的,凡是違反法律的,均是違反倫理的,反之則不然。但在違反倫理的程度上,有些重一些,有些輕一些,這也是一個不可否認的事實。尤其是在附屬刑法日益發(fā)達的情況下,某些單純由于違反法律規(guī)則而與倫理無涉的犯罪逐漸增加。在這種情況,自然犯與法定犯的區(qū)分具有一定意義。當然,自然犯與法定犯的區(qū)分是相對的,互相之間是可以轉(zhuǎn)化的。在社會倫理道德演變過程中,環(huán)境犯罪等法定犯越來越具有自然犯的色彩,這就是所謂法定犯的自然犯罪化。自然犯與法定犯的分類在刑法上具有一定的意義。例如,在違法性意識問題上,故意犯罪的成立是否要求具有違法性意識,存在各種不同的見解,其中自然犯與法定犯區(qū)別論,就是著眼于自然犯與法定犯在犯罪性質(zhì)上的區(qū)分,主張自然犯故意不需要違法性意識,法定犯的故意則要求具有違法性意識。盡管這種見解未必完全正確,但還是說明由于自然犯與法定犯在性質(zhì)上的差別,可能影響其構(gòu)成要件的內(nèi)容。

  侵害私法益的犯罪與侵害公法益的犯罪

  在大陸法系刑法理論中,根據(jù)犯罪侵害法益的性質(zhì),可以把犯罪分為侵害私法益的犯罪與侵害公法益的犯罪。由于公法益又可以分為社會法益與國家法益,又可以把犯罪分為以下三類:侵害個人法益的犯罪、侵害社會法益的犯罪和侵害國家法益的犯罪。這是大陸法系刑法理論中最為通行的犯罪分類法。

  侵害個人法益的犯罪、侵害社會法益的犯罪和侵害國家法益的犯罪三分法,最初的歷史淵源可以追溯到古羅馬法。在古羅馬法中,犯罪被分為公罪和私罪兩大類。

  公罪是指侵害國家法益和社會法益的犯罪,其法律后果是刑罰;

  私罪是指侵害個人法益的行為。

  最初被看成是個人之間的糾紛,只發(fā)生債的關(guān)系,被害人只能依據(jù)普通程序要求損害賠償。后來被害人才可以對私罪提起刑事自訴,不過因此而喪失要求損害賠償?shù)臋?quán)利。及至中世紀,公罪與私罪的分類被世俗犯罪與宗教犯罪所取代。世俗犯罪是指世俗當局管轄的犯罪,包括叛逆罪、犯上罪等。宗教犯罪是指由教會審判處理的犯罪,包括褻瀆神靈罪、異端罪等。貝卡里亞將犯罪分為三大類:第一類是直接地毀傷社會或社會的代表的犯罪,即危害國家法益的犯罪。第二類的侵犯私人安全的犯罪,即危害個人法益的犯罪。第三類犯罪屬于同公共利益要求每個公民應(yīng)做和不應(yīng)做的事情相違背的行為,即危害社會法益的犯罪。在上述三類犯罪中,第一類和第三類實質(zhì)上是侵害公法益的犯罪,類似于羅馬法中的公罪,而第三類實質(zhì)上是侵害私法益的犯罪,類似于羅馬法中的私罪。這一犯罪分類經(jīng)過刑事古典學(xué)派其他刑法學(xué)家的發(fā)揚光大,成為大陸法系刑法理論中犯罪分類的通說,并且為大陸法系國家刑法分則體系的建構(gòu)奠定了基礎(chǔ)。例如,1810年《法國刑法典》就是以侵害公法益的犯罪與侵害私法益的犯罪作為其刑法分則的基本框架的。它將犯罪分為兩大類,即妨害公法益之重罪及輕罪和妨害私法益之重罪及輕罪,以妨害公法益之重罪及輕罪為刑法分則第一編,以妨害私法益之重罪及輕罪為刑法分則第二編,由此形成刑法分則體系。又如,1871年《德國刑法典》,雖然未將犯罪分為侵害公法益的犯罪與侵害私法益的犯罪,而是根據(jù)侵害國家法益的犯罪、侵害社會法益的犯罪與侵害個人法益的犯罪這樣一種概括,建立刑法分則體系。由此可見,侵害公法益的犯罪與侵害私法益的犯罪的分類對于刑法分則體系的建立具有重要意義。

  中國刑法沒有采用關(guān)于沒有侵害私法益的犯罪與侵害公法益的犯罪的劃分法,中國刑法分則體系主要是根據(jù)犯罪所侵害的社會關(guān)系的性質(zhì)而建構(gòu)的。但社會關(guān)系的性質(zhì),其內(nèi)容同樣也可以從侵犯國家利益的犯罪、侵犯社會利益的犯罪與侵犯個人利益的犯罪的角度進行劃分。例如,危害國家安全罪、危害國防利益罪、貪污賄賂罪、瀆職罪和軍人違反職責(zé)罪具有侵害國家法益的犯罪的性質(zhì)。危害公共安全罪、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪和妨害社會管理秩序罪具有侵害社會法益的犯罪的性質(zhì)。侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利罪和侵犯財產(chǎn)罪具有侵害個人法益的犯罪的性質(zhì)。由此可見,侵害私法益的犯罪與侵害公法益的犯罪之區(qū)分,對于正確地理解我國刑法分則體系具有一定的意 。

  犯罪分類:國內(nèi)外犯罪

  從刑法的一般意義上說,犯罪指的就是國內(nèi)犯罪。當涉及國際刑法的時候,才產(chǎn)生國際犯罪的問題,國內(nèi)犯罪與國際犯罪的區(qū)分才具有理論意義。

  國內(nèi)犯罪是指違反國內(nèi)刑法的行為,因而,根據(jù)各國刑法可以確定其犯罪行為。國際犯罪是指違反國際刑法的行為,由于對國際刑法理解上的差別,國際刑法的范圍與種類并不像國內(nèi)刑法那樣具有確定性。通常認為,犯罪最初都是國內(nèi)刑法上的犯罪,國際犯罪是從涉外犯罪、跨國犯罪中發(fā)展起來的,因而國際犯罪與國內(nèi)犯罪有著密切聯(lián)系。涉外犯罪是指具有涉外因素犯罪,包括主體涉外,例如犯罪主體是外國人;客體涉外,例如被害人是外國人或者危害的是外國財物;犯罪地涉外,例如域外犯罪,等等。涉外犯罪雖然具有涉外因素,由于這種犯罪認定的標準是國內(nèi)刑法,因而它與國際犯罪仍然是有所不同的,兩者不可混淆。至于跨國犯罪是指犯罪跨越兩個或兩個以上國度的犯罪。與此相類似的,還有跨境犯罪,指犯罪跨越兩個或兩個以上地區(qū)的犯罪。跨國犯罪的跨國性,使之具有涉外犯罪的性質(zhì),但跨國犯罪又具有不同于一般涉外犯罪的特點,即犯罪行為跨越不同的國度。這種跨國犯的最狹義的表現(xiàn)是隔地犯,即行為實施地與結(jié)果發(fā)生地分別在兩個不同國度,其中一項在本國領(lǐng)域內(nèi)而形成的跨國犯罪。從廣義上說,犯罪行為本身在不同國家實施,例如跨國販運毒品,或者同一犯罪分別在不同國家實施等。

  上述涉外犯罪與跨國犯罪現(xiàn)象的存在表明:犯罪不可能局限在一個國家的域內(nèi),隨著國際社會交往的增加,必然會出現(xiàn)與各國相關(guān)的犯罪。正是為了維護國際公共秩序,有必要把某些對國際社會的犯罪視為國際犯罪。國際犯罪是從涉外犯罪、跨國犯罪中發(fā)展起來的。相對于國內(nèi)犯罪而言,國際犯罪具有獨立性與依從性。國際犯罪的獨立性,是指國際犯罪作為一種危害國際社會的犯罪,其所違反的不僅是有關(guān)國家的國內(nèi)刑法,而且違反國際社會通過締結(jié)國際公約的形式而制定的國際刑法規(guī)范,國際犯罪也需要在國內(nèi)刑法中得以確認,這就是所謂國際犯罪國內(nèi)化。因此,國際犯罪又具有對國內(nèi)犯罪的依從性。在這個意義上,一個國家刑法[1] 中確認的國際犯罪,同時必然是其國內(nèi)犯罪,由此可見,國內(nèi)犯罪與國際犯罪的區(qū)分是相對的,應(yīng)當看到兩者的密切聯(lián)系。

  犯罪的危害

  犯罪會使人喪失良心,家破人亡,輕者坐牢,重者死刑。

  犯罪的典型案例

  案例一

  安徽蕭縣原蕭國土資源局局長董超被判處無期徒刑

  法制網(wǎng)合肥6月18日訊(記者 李光明 通訊員 曹杰 周里)記者今天從安徽省宿州中院獲悉,原蕭縣國土資源局局長董超涉嫌受賄一案已于近日由該院作出一審判決。董超受賄800余萬元財物被判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人財產(chǎn)人民幣四十萬元。

  董超利用擔(dān)任蕭縣國土資源局黨組書記、局長的職務(wù)上的便利,在土地復(fù)墾項目承包、工程款結(jié)算、土地使用證辦理、礦山資源開發(fā)、采礦許可證辦理以及人事任用等方面為他人謀取利益,非法收受或索取他人財物共計797.9萬元、購物卡3.4萬元、價值586925元的豐田汽車一輛、價值24600元的手表兩塊。案發(fā)前,董超因擔(dān)心事情暴露,退回行賄人177萬元。案發(fā)后,辦案機關(guān)追回董超受賄贓款共計517.92萬元和1700美元。

  案例二

  廣州市科信局原處長張實獲刑5年9個月

  新快報記者 黃瓊

  在職期間借科研項目審批受賄67.9萬,7名行賄人中包括兩名中山大學(xué)教授

  廣州市科信局原局長謝學(xué)寧違規(guī)被查后,廣州市科技系統(tǒng)腐敗案件引起廣泛關(guān)注。去年底,該局軟件和信息服務(wù)業(yè)處原處長張實被控受賄近68萬元在越秀區(qū)法院公開受審,7名行賄人中有兩名來自中山大學(xué)的教授,共“進貢”25萬余元。記者昨日獲悉,越秀區(qū)法院近日對該案作出一審判決,認定張實構(gòu)成受賄,對其判處有期徒刑5年9個月。

  兩中大教授進貢25萬

  經(jīng)查,張實1995年博士畢業(yè)后即進入當時的廣州科委工作,2003年后先后擔(dān)任廣州市科技局高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化處處長、市科信局高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化處處長、市科信局軟件和信息服務(wù)業(yè)處處長。

  據(jù)指控,2003年至2013年間,張實在任職期間,利用其負責(zé)廣州市高新技術(shù)科研項目申報、評比、驗收廣州市科技與信息化扶持項目申請審批工作的職務(wù)便利,為他人謀取利益,收受7名行賄者賄送的人民幣67.9萬元,為他們在申報廣州市相關(guān)科研項目中提供幫助。

  7名行賄者為兩名中山大學(xué)教授(另案處理)、一名張實的舊同事曾某兵(另案處理),四家科技類公司。中山大學(xué)教授羅笑南及3名企業(yè)高管被追究刑事責(zé)任,予以另案處理。而張實舊同事曾某兵提供的證人證言證實,張實曾兩次以借錢的名義讓曾某兵共打款20萬元用于買房。

  起訴書還認定,在2011年至2013年春節(jié)期間,張實三次收受上市公司——廣州市杰賽科技有限公司高管羅旭光的4萬元賄賂,其后在廣州市杰賽科技有限公司申報廣州市重點軟件企業(yè)以及享受相關(guān)稅收獎勵政策過程中提供幫助。

  庭審中提及,廣州市方欣科技有限公司總裁助理唐湘南在賄送張實現(xiàn)金5萬元后,方欣科技公司獲得廣州市科信局和財政局共同提供的550萬元資金資助。

  投案自首并退繳贓款

  此前庭審中,張實對于指控均供認不諱,其供述稱,在他擔(dān)任廣州市科技和信息化局處長時,涉案企業(yè)都是和科信局有業(yè)務(wù)往來的高科技企業(yè),“企業(yè)申報的項目都是和高科技有關(guān)的,我提供幫助讓這些企業(yè)獲得立項,企業(yè)就能獲得資金支持。”

  2013年4月底,張實在市紀委人員的陪同下,到廣州市檢察院投案自首。開庭前一日,張實的家屬陸續(xù)向越秀區(qū)檢察院和越秀區(qū)法院退繳全部違法所得。

  法院經(jīng)審理認定了上述指控事實,認為張實構(gòu)成受賄罪,但其積極退贓且如實供述,可以從輕判處,遂作出如上判決。


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