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公訴人在法庭辯論的方法與技巧

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  法庭辯論是在法庭審理過程中,公訴人、當(dāng)事人、辯護(hù)人、訴訟代理人圍繞犯罪事實能否認(rèn)定、被告人是否實施了犯罪行為、是否應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任、應(yīng)負(fù)什么樣的刑事責(zé)任等問題,對證據(jù)和案件情況發(fā)表各自的意見,相互進(jìn)行辯論。學(xué)習(xí)啦小編為大家整理了公訴人在法庭辯論的方法與技巧,希望對你有幫助。

  公訴人在法庭辯論的方法與技巧

  一、明確辯論范圍與重點。

  法庭辯論范圍是指在法庭辯論中,控辯雙方所必須遵循和掌握的必辯和可辯內(nèi)容,換句話說,就是哪些問題應(yīng)該成為或可以拿到法庭辯論中去展開爭辯。它是一種具有訴訟意義的法律行為,而且必須在國家法律規(guī)范內(nèi)進(jìn)行。它不能允許無視法制原則,隨心所欲,甚至在論辯中侵害或威脅國家和他人的權(quán)益。法庭辯論的法律屬性表明,明確法庭辯論的范圍有利于論辯者合法的行使法庭辯論權(quán)。

  法庭辯論不是瓜棚下的聊大天,也不是一般的爭執(zhí),它是一種有目的的訴訟權(quán)益的爭辯,在這種論爭中,所爭辯的問題紛紜復(fù)雜,有的是主要的爭辯焦點,有的是次要的分歧意見,有的直接關(guān)系案件的裁判,有的關(guān)系甚微。對此,只有明確法庭辯論的范圍,拋棄細(xì)枝末節(jié),才能抓住要害,把握重點,進(jìn)而集中兵力,畢力辯論,達(dá)到最佳效果。

  二、在法庭辯論中,公訴人要充分做好辯論準(zhǔn)備工作。

  實事求是、合法、合理、合情的提出自己的訴訟主張。

  訴訟總是以事實為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,以符合社會公眾權(quán)益情感為目的。因此只有從案件事實、證據(jù)的真相,按照國家法律的規(guī)定,從科學(xué)的客觀規(guī)律出發(fā),實事求是、適時適度準(zhǔn)確的提出有利于已方的訴訟主張和觀點,才能使之無懈可擊。

  深入細(xì)致、客觀、準(zhǔn)確、全面的掌握訴訟證據(jù)。

  案件事實是訴訟的基礎(chǔ),而證據(jù)又是其核心,法庭辯論往往更多地圍繞證據(jù)及適用法律面展開。因此要使自己的訴訟主張牢不可破,就必須牢牢地把握證據(jù)關(guān)。一方面要仔細(xì)分析、審查已掌握的證據(jù)材料。另一方面還不應(yīng)固于已有的證據(jù)材料,而應(yīng)跳出這種證據(jù)定勢,努力發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)。審查、收集、運(yùn)用證據(jù),證明案件事實,要客觀、準(zhǔn)確、全面。主觀臆斷、帶著框框掌握的證據(jù)是經(jīng)不起檢驗的。掌握證據(jù)還應(yīng)深入細(xì)致,剖微析疑,在比較分析中發(fā)現(xiàn)矛盾,在調(diào)查研究中解決疑端。

  吃透案情,簡明實用、有的放矢的準(zhǔn)備辯論提綱。

  有了正確的訴訟主張、有力的訴訟證據(jù)及相關(guān)的法律知識和較高的辯才素質(zhì)還不夠,要做到瓦解對手,還應(yīng)吃透案情,準(zhǔn)備一個簡明實用的論辯提綱。要想吃透案情還要全面了解整個案情的過程,從宏觀上分析其性質(zhì)和后果,又要從微觀上研究案件的各個環(huán)節(jié),了解證據(jù)的真?zhèn)魏鸵饬x。只有對訴訟情況全面掌握,才有可能提出正確的觀點,在論辯中取得勝利。另外論辯提綱是庭前準(zhǔn)備的發(fā)言提綱,它既是論辯發(fā)言的主要思路歸所,又是整個論辯謀略,質(zhì)證觀點等論辯的藍(lán)本。作為公訴人必需使辯論提綱做到有備無患、預(yù)見深廣、預(yù)備充分。

  三、在法庭辯論中,公訴人要根據(jù)情況隨機(jī)而應(yīng)變。

  在法庭辯論中,公訴人要搶占先勢,把握住法庭辯論的主動權(quán),保持自己在論辯心理、論辯行為和論辯客體上的和諧和與平衡,由自控而控他并控制住法庭辯論的發(fā)展局勢。

  但是辯論往往具有超出公訴人預(yù)見的隨機(jī)性、不意性,在意想不到之處節(jié)外生枝,因此,應(yīng)變能力是公訴人不可缺少的一項基本素質(zhì)。應(yīng)變能力不是天生的,而是論辯者整個心智能力的綜合噴發(fā),它凝聚著論辯者全部的心理與思維、知識與閱歷。

  當(dāng)辯護(hù)人提出的問題或新證據(jù)超出了公訴人預(yù)測的范圍,又需要公訴人馬上作出解釋或辯論時,公訴人首先應(yīng)保持冷靜、沉著,心態(tài)要平和,不能被辯護(hù)人不當(dāng)甚至錯誤的觀點所激怒,而應(yīng)冷靜、沉著,以便作出恰當(dāng)而迅速的反應(yīng),也有利于形成富于理性和符合邏輯的答辯思路。其次,公訴人對辯方提出的問題處置要果斷,如果辯方提出的觀點、證據(jù)具有合理性,與控方的證據(jù)形成矛盾或出現(xiàn)公訴人不掌握的事實,足以影響案件事實、性質(zhì)的認(rèn)定,公訴人又不能當(dāng)庭解決,就應(yīng)當(dāng)果斷地使用延期審理的程序,根據(jù)刑訴法第一百六十五條的規(guī)定建議休庭,進(jìn)一步補(bǔ)充偵查。

  在法庭辯論的劇烈爭奪中,雙方優(yōu)劣和辯論場境的反響,都有可能不斷轉(zhuǎn)換,從形勢上講,辯論雙方經(jīng)過一番激戰(zhàn),已不是同處于同一條起跑線上,優(yōu)劣態(tài)勢日趨明顯。面對這種變化,公訴人應(yīng)有必要的敏感,審時度勢,把握時機(jī)。

  在辯論環(huán)境上,公訴人應(yīng)時時留意法官和聽眾的反應(yīng),把握他們對訴訟的態(tài)度。有時法庭內(nèi)外也可能被偏見、蠱惑所左右,出現(xiàn)意外的不利局面。面對種種錯誤的同情、偏執(zhí)的憤怒、迷蒙的怨恨、狂躁的哄鬧,公訴人應(yīng)以誠感人,以理服人。準(zhǔn)確把握群體心理,有的放矢的澄清視聽,才能獲得支持。

  四、在辯論中應(yīng)在合意與合理的原則下,把握相應(yīng)的適度與分寸感。

  法庭辯論中,一方面必須強(qiáng)烈的表現(xiàn)自已,一方面又必須適應(yīng)情境,由此,就產(chǎn)生了法庭論辯在對策上主觀的合意性與客觀的合理性相統(tǒng)一的關(guān)系。

  作為公訴人在法庭辯論上應(yīng)認(rèn)識自己把握自己國家公訴人代表國家支持公訴、并擁有法律監(jiān)督的職責(zé),同樣不可以勢壓人,即使被告人觸犯法律,也不應(yīng)因其據(jù)理維護(hù)自身合法權(quán)益而視為“態(tài)度不好”。

  公訴人在法庭論辯應(yīng)具有獨(dú)處能力。從我國司法實踐來看,由于考慮到公訴事業(yè)起步較晚,強(qiáng)調(diào)如何群體的決策,一般由檢察長決定顯然是必’d3要的,但隨著主訴檢察員制度的進(jìn)一步推行實施,公訴人在辯論中可以依據(jù)事實和法律,對起訴案件作一定范圍的調(diào)整,比如對有關(guān)情節(jié)的認(rèn)定,性質(zhì)的認(rèn)定等均可進(jìn)行決定。

  法庭辯論要因人而異,還要語隨境遷。法庭辯論是在法庭訴訟這個特定的時空環(huán)境中展開的,但仍有庭內(nèi)氣氛的差異,案件性質(zhì)決定的是否公開審理等變動因素。因此只有做到這一點,才能扣住人的思想感情。

  在法庭辯論中要注意辯論的語言與儀態(tài)

  嚴(yán)謹(jǐn)而充滿活力,莊重而充滿感情,鏗鏘有力而又充滿韻律,雄辯滔滔、瀟灑大方,這是對我們現(xiàn)代公訴人的客觀要求,要做到這一點。在語言中表述不但要做到合乎邏輯、合乎語法、講究修辭,而且還要做到語言生動敏捷。幽默與諷刺同樣可以為法庭辯論增光。但幽默必須高雅,在莊嚴(yán)的法庭上是不允許插科打諢,粗俗無禮。而諷刺只應(yīng)對事而不應(yīng)對人,不可傷害對方人格,更不應(yīng)該涉及辱罵與恐嚇。

  1、法庭辯論的語言要口齒清晰、宏亮圓潤、富于變化。

  只有適當(dāng)掌握說話聲調(diào),才能吸引觀眾的興致,操縱聽眾的情緒,浸徹聽眾的心意。

  2、公訴人出庭公訴是用語言表達(dá)真實意思,因而語言要力爭簡練、實用,富有說服力和震撼力。

  忌用過多的華麗詞句和過長的語句,以免辯護(hù)人提出有感情因素或在長句中發(fā)生歧義,給辯護(hù)人反駁創(chuàng)造機(jī)會。

  3、公訴人在法庭上的儀表及其適用的態(tài)勢語言構(gòu)成其視覺形象。

  這種形象是公訴人與聽眾的無聲交流,對辯論效果具有不可輕視的影響。

  法庭是嚴(yán)肅的,公訴人代表國家支持公訴,因此要求公訴人著制服要整潔、儀態(tài)大方。

  以健美而充滿活力的體態(tài),沉穩(wěn)而莊重的面容,給人以敬重和信任感。絕不可隨意過分、或蓬頭垢面,或自恃高雅,輕浮無比。

  人們常說“眼睛是心靈的窗戶,表情是心靈的鏡子”,在論辯中,公訴人的喜、怒、哀、樂等情感總會在眼神和表情上首先呼之欲出,在法庭論辯中,一方面公訴人應(yīng)具有靈敏豐富的眼神表情,另一方面法庭辯論又不可過分放縱,不能允許在法庭上姿意仰天大笑。手勢是論辯態(tài)勢的的主要形式,同樣具有傳情表意的功能,手勢語言并無固定的模式,這就要求公訴人依據(jù)情景設(shè)計創(chuàng)造。但應(yīng)防止在法庭辯論中指手劃腳,頤指氣使。

  目前,我國在朝著高度的社會主義民主與法制的方向前進(jìn),在當(dāng)今法律遍及一切生活領(lǐng)域。法庭辯論既是民主的“窗口”與標(biāo)志,又是捍衛(wèi)法律尊嚴(yán),維護(hù)人們自身合法權(quán)益的重要手段。因此作為公訴人的我們,要充分掌握法庭辯論中的各種技巧和方法,掌握法庭辯論這個武器,充分履行法律賦予我們的職責(zé)。

  扳倒無罪辯解的法庭辯論技巧

  一、利用邏輯矛盾強(qiáng)力發(fā)問

  有的放矢的訊問,是贏得公訴主動權(quán)的前提,公訴人只有始終保持明晰的思維底線,融盤詰辯駁于質(zhì)證之中,利用證據(jù)關(guān)聯(lián)性與口供矛盾點,適時訊問,借力發(fā)力,以“點”上的爭奪,確保全“面”勝訴。

  例如,某甲盜竊后即被發(fā)現(xiàn),在拒捕中咬傷民警并欲搶奪槍支,犯罪性質(zhì)由盜竊轉(zhuǎn)化為搶劫。庭審中,某甲辯稱自己是在被打掉四顆門牙后,情急之下出于本能咬傷了警察,未首先使用暴力不構(gòu)成搶劫罪。公訴人當(dāng)即出示被其咬傷的民警胳膊拍照:“你在被打掉四顆門牙后,怎么能咬得出兩排完整的齒痕?”某甲無言以對。照片作為一種視覺證據(jù)本身是不會說話的,但當(dāng)把它同被告人辯解相聯(lián)系進(jìn)行邏輯推理的時候,它就不僅會“說話”,而且成為勝于雄辯的事實。

  二、運(yùn)用二難推理強(qiáng)化質(zhì)證二難推理是法庭辯論中最為有力的邏輯武器

  公訴人應(yīng)當(dāng)掌握運(yùn)用這一武器,利用口供矛盾或供辯矛盾,注意假言判斷前后件聯(lián)系并窮盡選言判斷的選項,巧設(shè)二難推理,置詭辯者于進(jìn)退維谷的尷尬境地。

  如某綜合商場“經(jīng)濟(jì)顧問”某乙拍發(fā)假電報編造假情況炮制假材料,協(xié)助“總經(jīng)理”某丙利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙縣毛紗廠價值32.9萬元的7噸彩色純羊毛線。庭審中,被告人某乙突然節(jié)外生枝,提出假電文是“法律顧問”某丁草擬的,自己是在不明真相的情況下謄寫了一遍;辯護(hù)人稱對電文草稿及謄寫件進(jìn)行了認(rèn)真核對確認(rèn)內(nèi)容一致,作無罪辯護(hù)。辯方拋出“草稿”的用意明顯,但公訴人當(dāng)庭無法取得直接證據(jù)揭穿這個謊言,公訴人便在質(zhì)證中追問“草稿”下落,乙答:“我照抄后就撕碎扔掉了。”這一回答使其露出馬腳,公訴人抓住矛盾點:“被告人供述‘草稿’被照抄后撕碎扔掉,辯護(hù)人卻聲稱對‘草稿’與‘謄寫件’進(jìn)行了認(rèn)真核對。試問辯護(hù)人,你拿來核對的那份‘草稿’在什么地方?你能否將它提交法庭,支持你的無罪辯護(hù)?”沒有,當(dāng)然拿不出來;有,只能是偽造,詭辯最忌二難推理。

  三、運(yùn)用類比推理贏得辯論

  法庭辯論有時會陷于枯燥說理和循環(huán)論證,公訴人應(yīng)當(dāng)另辟蹊徑,用靈動的哲思與鮮活的語言,化艱深為平易,化抽象為具體,增強(qiáng)論辯的趣味性和感染力,提高公訴質(zhì)量與效率,類比推理,正是一劑打破沉悶走出怪圈的有效“解藥”。

  仍以上述合同詐騙案為例,“經(jīng)濟(jì)顧問”某乙辯稱:“老總是至高無上的指揮者,我只是一件不知內(nèi)情盲目勞動的工具,以服從命令為天職,何罪之有?”對這種似是而非的推理,用常規(guī)思維費(fèi)力無味且事倍功半,公訴人臨機(jī)設(shè)問:“你是一只鸚鵡還是一臺微機(jī)?如果說你是一只鸚鵡、一臺微機(jī),并且被你那位‘至高無上的指揮者’用以實施詐騙犯罪活動的時候,你是工具。然而你的形象、履歷及表現(xiàn)告訴我們:你不是鸚鵡也不是微機(jī),你是一個神志清楚智商過人具有完全刑事責(zé)任能力的自然人,一個接受過國家中等教育的知識分子。你有獨(dú)立的意志、縝密的思維,有認(rèn)識和支配自身行為的能力與自由,一句話,你具備詐騙犯罪的主體條件,所以你必須為自己的行為所導(dǎo)致的法律后果負(fù)刑事責(zé)任!”類比推理輔之以歸謬法,似退實進(jìn),戳穿了被告人的詭辯伎倆。

  四、運(yùn)用數(shù)理運(yùn)算駁斥詭辯

  辯論常常表現(xiàn)為對事實的蓄意歪曲和對公理的悍然違反,因而必然會暴露出“軟肋”。公訴人在法庭辯論中應(yīng)運(yùn)用客觀的事實和科學(xué)的依據(jù)予以無情駁斥,數(shù)理運(yùn)算法就是直接反駁的有效方法。

  例如,某戊超速駕車在行將駛?cè)肭咏值罆r撞死1名男孩,構(gòu)成交通肇事罪。庭審中,被告人當(dāng)庭翻供,稱沒有超速違章;辯護(hù)人辯稱原來的有罪供述是公安干警逼供信的產(chǎn)物,不應(yīng)采信作無罪辯護(hù)。面對翻供,公訴人成竹在胸:“一個人講了什么并不重要,重要的是他做了什么。那條29.8米的剎車印痕,早已把被告人超速駕車的事實寫在了馬路上!據(jù)交警測定,肇事路段為柏油平直路面,摩擦系數(shù)0.7。根據(jù)速度公式計算,臨近制動速度為72.8公里/小時,而此類路段規(guī)定最高時速70公里,被告人實際超速2.8公里/小時!”正是運(yùn)用剎車印痕長度與臨近制動速度的邏輯關(guān)系推導(dǎo)出的數(shù)字化結(jié)論,才使我們***了認(rèn)定超速的公訴難題。

  五、運(yùn)用間接證明鎖定犯罪

  間接證明的訴訟價值在于排除合理懷疑,獲得案件法律真實,公訴人運(yùn)用間接證明時,必須窮盡一切可能避免輕率概括,遵循“判斷在未經(jīng)證明前不能成立”的邏輯規(guī)則,以無罪假定審查證據(jù)的真實、合法性,根據(jù)邏輯關(guān)聯(lián)性打造唯一排他的證據(jù)鎖鏈證明犯罪。

  如某己深夜酒后在巷道內(nèi)碰見鄰居某庚、某辛,與庚發(fā)生口角廝打后,倒地?fù)尵葻o效死亡,調(diào)查中,辛證實從遇見己到其死亡,只有庚與己發(fā)生過毆斗,法醫(yī)鑒定某己系乙醇中毒合并顱腦損傷死亡,犯罪嫌疑人某庚拒供。庭審中,公訴人在辯方提出的己有醉死、藥死、猛癥、誤撞、自殺等5種可能性的基礎(chǔ)上,又羅列了庚辛外第三人加害、辛加害或庚加害(合并顱腦損傷)致死3種可能,窮盡假定了8種可能,運(yùn)用逐一舉證法否定了前面7種可能性后,以某辛證詞為支點,證明了庚的行為與己死亡結(jié)果之間具有的刑法因果關(guān)系。當(dāng)辯護(hù)人提出“對案件事實的認(rèn)定是一件客觀嚴(yán)肅的問題,不應(yīng)出現(xiàn)可能或許大概之類的詞匯,然而公訴人卻在法庭辯論中多次提到了‘可能’,說明結(jié)論是或然性而不是必然性”時,公訴人指出:“當(dāng)‘可能’被排除到唯一時,可能就成為必然而不再是‘可能’,這就是可能與必然的辯證法!”假言判斷與選言判斷的結(jié)合運(yùn)用,使這場兩次發(fā)回三次庭審的艱難訴訟,終以公訴罪名判處。

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